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實(shí)踐社會(huì )科學(xué)系列 過(guò)去和現在:中國民事法律實(shí)踐的探索
一部关于中国法律的实践研究,深入考察了中国民事法律制度的“过去和现在”
ISBN: 9787559867339

出版時(shí)間:2024-10-01

定  價(jià):98.00

作  者:黄宗智 著

責  編:亢东昌
所屬板塊: 社科学术出版

圖書(shū)分類(lèi): 中国史

讀者對象: 法律研究者

上架建議: 历史/中国史
裝幀: 精装

開(kāi)本: 32

字數: 350 (千字)

頁(yè)數: 480
圖書(shū)簡(jiǎn)介

本書(shū)為黃宗智中國法律社會(huì )史研究的代表作之一。全書(shū)依據實(shí)地調查資料、訪(fǎng)談資料、司法檔案等,對清代以來(lái)民事法律的主要領(lǐng)域做了系統研究,提出了諸如“集權的簡(jiǎn)約治理”“實(shí)用道德主義”等重要概念。通過(guò)對社區調解、離婚的法庭調解制度、民事判決等問(wèn)題展開(kāi)專(zhuān)題研究,深入考察了中國民事法律制度的“過(guò)去和現在”。并從“現代性”角度出發(fā),通過(guò)繼承與贍養、典權—物權、侵權—賠償、離婚等具體實(shí)踐的分析,深入思考了中國法律的實(shí)踐歷史及其現在應該選擇的走向。

作者簡(jiǎn)介

黃宗智,普林斯頓大學(xué)學(xué)士,華盛頓大學(xué)博士,1966年始任教于UCLA歷史系,1991年晉升“超級教授”,2004年榮休。主要著(zhù)作有《華北的小農經(jīng)濟與社會(huì )變遷》(獲美國歷史學(xué)會(huì )費正清獎)、《長(cháng)江三角洲的小農家庭與鄉村發(fā)展》(獲亞洲研究協(xié)會(huì )列文森獎)等。

圖書(shū)目錄

第一章 導論:中國法律的實(shí)踐歷史研究

一、相對于理論而言的實(shí)踐:美國法律形式主義與其法律實(shí)踐歷史

二、相對于表達而言的實(shí)踐:清代法律

三、相對于制度而言的實(shí)踐:男女繼承權與其實(shí)際運作

四、不同于形式主義理論的實(shí)踐歷史

五、實(shí)用道德主義

六、離婚法實(shí)踐與法庭調解制度

七、第三領(lǐng)域和集權的簡(jiǎn)約治理

八、簡(jiǎn)約治理下的社區調解制度

第二章 社區調解的過(guò)去和現在

一、20世紀20年代到40年代的社區調解

二、來(lái)自明清時(shí)期徽州的另一例

三、集體化時(shí)期的社區調解

四、改革初期的社區調解

五、改革后期的社區調解

六、民間調解的可能前景

第三章 集權的簡(jiǎn)約治理——以準官員和糾紛解決為主的半正式基層行政

一、歷史證據

二、集權的簡(jiǎn)約治理

三、儒法合一的治理

四、當代中國的科層制化和簡(jiǎn)約治理

第四章 離婚法實(shí)踐——當代中國法庭調解制度的起源、虛構和現實(shí)

一、毛澤東時(shí)代的民事法律制度

二、歷史起源

三、離婚法實(shí)踐與整體的民事法律制度

第五章 取證程序的改革:離婚法的合理與不合理實(shí)踐

一、從實(shí)地調查到庭審調查

二、歷史環(huán)境的變遷

三、取證制度在離婚法中的實(shí)際運作

四、純形式化的取證運作

五、實(shí)質(zhì)性調解的延續

六、新形式正義以及形式、實(shí)質(zhì)正義的合并

七、“兩不是”的司法權力濫用

八、總論

第六章 民事判決的過(guò)去和現在

一、大陸形式主義與清代司法

二、儒家的表達與清代的法律實(shí)踐

三、大陸形式主義與民國民法的中國式原則及實(shí)踐

四、法律形式主義與當代中國的法庭實(shí)踐

五、法律變革和中國當代立法

第七章 法庭調解的過(guò)去和現在

一、清代的調解觀(guān)念

二、清代的法庭實(shí)踐

三、民國時(shí)期的調解

四、1949年后中國的調解意識形態(tài)

五、1949年后中國的法庭調解實(shí)踐

六、調解與判決之間

七、當代中國法庭調解的性質(zhì)

八、清代、民國和1949年后的中國調解

九、中國法庭調解的邏輯

第八章 中國法律的現代性?

一、美國法律的現代性

二、后現代主義與現代性問(wèn)題

三、中國法律的現代性?

四、前瞻

第九章 結論:歷史與現實(shí)

序言/前言/后記

序 為什么要建立新的中國法律歷史與現實(shí)的研究

中國傳統法律在近百年中經(jīng)歷了三次極其沉重的打擊。第一次是從清末到民國時(shí)期,在列強逼迫下,為了重建國家主權而大規模移植西方法律,幾乎完全拋棄了傳統法律。第二次則是在現代革命運動(dòng)中,從革命時(shí)期到毛澤東時(shí)代,既否定了國民黨引進(jìn)的法律,也再次完全否定了中國的傳統法律;前者被認作“資產(chǎn)階級”法律,后者則被認定為“封建主義”法律。當時(shí),舊傳統的方方面面中唯一被肯定的是鄉村習俗中的調解。第三次是改革時(shí)期,再次全盤(pán)引進(jìn)西方法律,既拋棄了毛澤東時(shí)代的現代革命法律傳統,也再一次否定了中國的傳統法律;“現代”被等同于西方,中國傳統被等同于不能適應現代化和市場(chǎng)經(jīng)濟需要的“前現代”或非現代。

經(jīng)歷了這樣沉重的打擊之后,中國的法律傳統等于是被完全與當前的現實(shí)隔離開(kāi)來(lái):它可能帶有歷史價(jià)值和中華民族的智慧,但它不具有對現實(shí)生活的意義;它可能有助于理解歷代王朝,但對今天的現代化和市場(chǎng)化進(jìn)程,對國家新的立法,對人民的實(shí)際生活幾乎毫無(wú)意義。

在這樣的大環(huán)境下,中國法律史的研究只可能日益衰落。當今全國各大法學(xué)院的課程和研究都是以西方的現代法律為主。無(wú)論是法理領(lǐng)域還是各部門(mén)法領(lǐng)域,所用教材和所做研究都完全以歐美法為主。與蓬勃發(fā)展和日益擴張的新法學(xué)領(lǐng)域相比,中國法律史日益被邊緣化,所起作用日趨式微。在各大法學(xué)院中,中國法律史研究人員所占比例越來(lái)越小,對青年法學(xué)者的培養,可以說(shuō)基本不起什么作用。事實(shí)是,中國法律史研究領(lǐng)域今天正處于一個(gè)極端的困境,甚或可以說(shuō)是處在絕境中。

與現實(shí)隔離的法律史領(lǐng)域

經(jīng)歷了三次重擊的中國法律史領(lǐng)域,幸存的基本只是完全脫離現實(shí)的純學(xué)術(shù)研究,主要是思想史和制度史。但是,首先應該說(shuō)明,在這兩個(gè)領(lǐng)域的范圍之內,不少學(xué)者做出了很有價(jià)值的貢獻,他們對傳統的法律思想家、論著(zhù)、法典、制度設計等都有相當嚴謹和細致的敘述和梳理,為進(jìn)一步的研究奠定了扎實(shí)的基礎。有的學(xué)者更突出一些重要的概念,比如強調禮儀、道德思想在中華法律系統中所占的地位,指出倫理在法律思想和制度中的重要性;有的強調中國法理中法律和情理的并用,以區別于現代西方法律;有的說(shuō)明了漢代以后中國法律傳統在嚴厲的法家制度之中摻入了儒家仁政、和諧的理想,即所謂法家的儒家化;有的強調中國社會(huì )中的調解傳統,強調其和諧理念的優(yōu)越性;等等。當然,其中也有一定的民族感情性表述,強調偉大的中華民族法律傳統,體現了新民族國家的意識形態(tài)。(這里沒(méi)有區別法學(xué)學(xué)科和歷史學(xué)學(xué)科中的法律史研究,兩者雖然有一定差別,但在這里指出的一些基本性質(zhì)上大同小異。)

但是,總體來(lái)說(shuō),這樣的研究都缺乏現實(shí)含義,不能夠超越中國傳統法律百年來(lái)被一再否定的歷史背景。傳統法律受到的打擊是如此之沉重,即便是法律史專(zhuān)業(yè)的人員,許多也在有意無(wú)意中基本放棄了自己對當前現實(shí)和立法的發(fā)言權。即便是強調今天必須繼承“偉大”的中國傳統法律的研究,也多局限于一些寬泛的意見(jiàn),既沒(méi)有針對現實(shí)或立法需要提出自己的具體見(jiàn)解,也沒(méi)有對當前的西方現代主義主流法學(xué)提出具體的質(zhì)疑,結果等于是默認唯有西方法律方才適用于當前的中國。

中國的法學(xué)與法律史都長(cháng)期處于一種非此即彼、中西二元對立的認識框架之中,即一個(gè)完全意識形態(tài)化的是非框架之中。當然,來(lái)自毛澤東時(shí)代高度意識形態(tài)化的思維習慣肯定也是一個(gè)因素。就連研究人員在研究過(guò)去的法律時(shí),也常常很自然地放棄了自己的現實(shí)感。多年來(lái),中國法律史研究多傾向于一種為思想而思想的研究,不多考慮司法實(shí)踐;或者是為制度而制度的研究,而且僅僅是設計意義上的制度,不是運作意義上的制度,不多考慮法律制度的實(shí)際運作。最終幾乎等于是一種“博物館”珍藏品似的研究,缺乏對實(shí)踐的關(guān)心,以及對過(guò)去和現在的現實(shí)感。

在這樣的情況下,有的學(xué)者甚至形成了某種(或許可以稱(chēng)為)“珍藏品管理人員意識”,一方面,堅持中華法律的偉大;另一方面,堅持中西法律非此即彼的完全對立,也就是說(shuō),傳統法律與今天全盤(pán)西化的立法現實(shí)完全無(wú)關(guān)。所以對于試圖跳出這種二元對立框架的研究,以及把中國傳統法律從“博物館”搬移進(jìn)現實(shí)和現代社會(huì )的嘗試,人們有時(shí)難免會(huì )直覺(jué)地反對,甚或感到是對自己的珍藏品的一種威脅。

在我看來(lái),如此的研究正反映了這個(gè)領(lǐng)域的特殊歷史背景。說(shuō)到底,這種學(xué)術(shù)領(lǐng)域的傾向乃是舊法律傳統一再被國家領(lǐng)導者和立法者否定的結果。正因為中國現代的法律幾乎完全是從西方引進(jìn),新法律代表的是一種沒(méi)有歷史的虛無(wú)意識,而舊傳統代表的則是一種沒(méi)有現在、沒(méi)有將來(lái)的歷史,這是同一個(gè)問(wèn)題的兩方面。當然,也有一些有識之士,已經(jīng)發(fā)出要振興中國自己的法律史研究和跳出這種絕境的呼聲,甚至嘗試了新的研究路徑,但是,就法律史領(lǐng)域整體來(lái)說(shuō),其仍然不可避免地被置于與現實(shí)隔離的基本狀態(tài)之中。

法學(xué)今天在認識上和精神上的分裂狀態(tài)

在現實(shí)情況下,當前的法學(xué)顯示的是一種認識上和精神上雙重意義的分裂狀態(tài)。一是占據主流的所謂“現代”法學(xué),把“現代”法律完全等同于西方法律;同時(shí),研究法律歷史的不關(guān)心或放棄對現代法律和現實(shí)的發(fā)言權。正因如此,兩者基本互不對話(huà),互不影響。在研究?jì)A向上,兩者同樣偏重理論和制度,缺乏對實(shí)踐和實(shí)際運作的關(guān)懷。如果我們以人來(lái)比喻社會(huì ),這等于是一個(gè)人完全拒絕把自己的現在和將來(lái)與自己的過(guò)去連接,把自己分割為截然不同的兩個(gè)部分。這是第一層意義上的分裂。

另一層意義上的分裂,是感情與認識上的分裂。有的研究人員在感情上認同中國和中華民族,充滿(mǎn)愛(ài)國精神以及對國家對人民的關(guān)懷;但是,在認識上,則完全認同所謂“現代”法律和法學(xué),認為(或起碼不反對)西方現代法律是唯一真正意義上的法律。鑒于國家領(lǐng)導者和立法者百年以來(lái)的意見(jiàn),大部分的研究人員也只可能持有這樣的觀(guān)點(diǎn)。這樣,感情和認識對立,形成一種精神上的深層分裂。上面所說(shuō)的堅持中國法律傳統與西方法律的完全對立,以及護衛中國法律的特殊性和珍藏品性,便是這樣的分裂狀態(tài)的一種表現。這兩種傾向其實(shí)是同一“情結”的兩個(gè)方面。

在這樣的現實(shí)情況下,中國法律史的研究只可能日趨式微。一方面,法學(xué)領(lǐng)域主流完全被源自西方的現代主義意識形態(tài)占據。另一方面,法律史學(xué)界完全自我束縛于傳統法律已經(jīng)完全過(guò)時(shí)的基本信念,并因此也只可能在教學(xué)之中面對一代又一代越來(lái)越不關(guān)心中國傳統法律的青年學(xué)生。

建立新的視野

首先,應該說(shuō),這種分裂狀態(tài)是完全可以理解的狀況,是中國百年來(lái)在內憂(yōu)外患壓力之下形成的狀態(tài);但是,同時(shí)也要說(shuō)明,它是個(gè)違反我們基本的歷史感的狀態(tài),是個(gè)不正常的狀態(tài)。歷史當然既有斷裂也有延續,但是絕對不可能是完全割裂的。好比要了解一個(gè)人,絕對不能忽視他前面的大半生。再劇烈的革命,也不能完完全全地割掉過(guò)去;再戲劇性的變化,也不可能完全改變一個(gè)人,亦即所謂本性難移。

從歷史實(shí)際的視野來(lái)看,中國今天的法律明顯具有三大傳統,即古代的、現代革命的和自西方移植的三大傳統。三者在中國近現代史中是實(shí)際存在的、不可分割的現實(shí);三者一起在中國現當代歷史中形成一個(gè)有機體,缺一便不可理解中國的現實(shí)。但今天的法學(xué)界主流把“傳統”僅等同于古代,并將之完全與現實(shí)隔離,又把毛澤東時(shí)代的法律傳統既排除于“傳統”之外又排除于現在之外。也就是說(shuō),完全拒絕三大傳統之中的兩者,要求全盤(pán)移植西方法律。

今天,我們不應該接受這樣的狀態(tài),我們需要更清醒地認識到,一個(gè)沒(méi)有過(guò)去、沒(méi)有歷史的法律和社會(huì )是一個(gè)不實(shí)際,也不健康的法律和社會(huì )。過(guò)去的脫離實(shí)際的認識是被逼出來(lái)的;今天中國已經(jīng)完全有條件走出這種認識上和精神上的困境,重新認識自己的歷史,包括古代和近現代的歷史,這不僅是為了更好地認識過(guò)去,也是為了更好地認識現在和將來(lái)。

我們應該承認,上述的困境,部分是由中國法律史研究領(lǐng)域的自我束縛所致。要建立真正的自我認識,一方面需要對當前整個(gè)法學(xué)領(lǐng)域中的西方現代主義進(jìn)行深刻反思,另一方面也需要對自己領(lǐng)域的研究?jì)A向進(jìn)行深刻反思。簡(jiǎn)單地否定自己的歷史,對法律傳統采取一種沒(méi)有歷史的虛無(wú)態(tài)度,乃是今天走到極端的現代主義的深層原因之一。同時(shí),忽視過(guò)去的實(shí)踐,虛構一個(gè)沒(méi)有活生生意義的法律史,怎能對極端的現代主義、全盤(pán)西化主義進(jìn)行反思?從沒(méi)有現實(shí)意義的基本前提出發(fā)的法律史研究,怎能構成中國自己在法律領(lǐng)域中的主體性?在這樣的自我束縛之下,中國法律史研究怎可能不被完全邊緣化?

超越本土東方主義

接受百年來(lái)對自己的歷史的拒絕,便等于接受一種本土的東方主義,認為中國傳統只是一個(gè)“他者”,只適合用來(lái)突出西方現代法律的普適性。在研究中如果只試圖說(shuō)明中國自成系統的法律思想和制度,只為過(guò)去而論過(guò)去,滿(mǎn)足于簡(jiǎn)單的思想史和制度史,即便是充滿(mǎn)民族感情的敘述,最終的現實(shí)意義也只可能是作為西方現代法律的“他者”。

正因如此,中國今天要走出這個(gè)困境,需要推翻現在的這個(gè)前提性信念,重新塑造我們對中國過(guò)去和現在的認識,建立中國法律史對理解過(guò)去和今天的現實(shí)的必要性。首先要跳出不顧實(shí)踐和實(shí)際運作的研究架構。如果簡(jiǎn)單地僅僅著(zhù)眼于理論,中國法律史在近百年中所經(jīng)歷的確實(shí)是一再的巨變和反復。從以德國(日本)為模范的晚清和中華民國開(kāi)始,到毛澤東時(shí)代的反封建、反資產(chǎn)階級法律,再到改革時(shí)期的再度全盤(pán)模仿西方,確實(shí)是一個(gè)巨變的、斷裂的過(guò)程。其中,古代法律似乎確實(shí)不具有任何意義或正當性,而革命的現代傳統則在改革時(shí)期被置于與清代法律同樣的地位。僅從理論和法律條文來(lái)看,中國近百年法律的歷史似乎確實(shí)是一個(gè)完全虛無(wú)的變化過(guò)程,沒(méi)有什么歷史延續和積累可言,幾乎可以將其比喻為一個(gè)性情非常浮躁、易變的青年,談不上經(jīng)驗和積累,更談不上歷史和傳統。

但是,我們如果從法律實(shí)踐的視角來(lái)考慮,近百年的歷史展示的則是一個(gè)完全不同的圖像,其中當然有變遷,但是,也有延續和積累。也就是說(shuō),現實(shí)有它一定的歷史,并且不可脫離歷史來(lái)理解。實(shí)踐之所以不同于理論,首先是因為它具有主體性,不允許簡(jiǎn)單的全盤(pán)移植。它要求在實(shí)踐中,也在法理中,適應中國的實(shí)際,包括人民的意志。其次,實(shí)踐要比理論寬容。它允許中西合并,相互拉鋸、影響、協(xié)調、妥協(xié)。而法律理論則不然,它要求邏輯上自洽。中國法律史的研究如果僅限于理論和思想研究,便只可能與西方法律相對立,非此即彼,絕無(wú)可能相互并存、相互作用。但今天中國的現實(shí)不允許這樣簡(jiǎn)單的選擇,既不可能復古,也不可能脫離中國歷史而全盤(pán)西化。中國現實(shí)所需要的,正是共存和相互影響。最后,也是最關(guān)鍵的,是實(shí)踐法律史的現實(shí)意義。脫離了實(shí)踐,只論理論,便談不上中西的取長(cháng)補短,更毋庸說(shuō)建立可以在現代世界中適合中國實(shí)際的、獨特的法律。

這里要倡導的是建立一種新型的、關(guān)心實(shí)踐和運作的,即現實(shí)世界的中國法律史研究。因為實(shí)踐歷史要比理論歷史貼近歷史實(shí)際,而只有面對歷史實(shí)際,我們才有可能跳出百年來(lái)中國的自我否定和歷史與現實(shí)隔離的狀態(tài)。我深信,唯有如此,才可能脫離當前法律史研究的絕境,才可能把中國法律史從“博物館”中挪移出來(lái),重建中國法律史的現實(shí)意義,重建中國法律史在全世界法學(xué)和法律中所應有的地位。本書(shū)的主旨便是要闡釋和證明這一點(diǎn),并試圖在中國法律的實(shí)踐歷史中探尋能夠適應當前需要的、融合中西的自主性和現代性。

同時(shí),應該說(shuō)明,我提倡的實(shí)踐歷史研究,乃是一種手段性,而不是終極性的建議。突出實(shí)踐歷史是矯枉過(guò)正的策略,是針對過(guò)去偏重理論、表達和制度,不顧實(shí)踐和現實(shí)的手段;并不是說(shuō)歷史只是實(shí)踐的歷史,或者說(shuō)唯有實(shí)踐才是真實(shí)的。很明顯,實(shí)踐只是寬闊的歷史和現實(shí)中的一部分,它絕對不能脫離理論和表達。它本身既可能是合理的,但也很可能是不合理的。而且,它本身缺乏前瞻性的理想、理論性的洽合,以及精確、系統化的概念。很明顯,實(shí)踐是需要道德理念和理論的前瞻性的,不然,它只可能是回顧性和經(jīng)驗性的。這也是本書(shū)特地突出中國的“實(shí)用道德主義”思維方式的理由之一。作為具備長(cháng)期的歷史生命的傳統,“實(shí)用道德主義”有一定的優(yōu)越性,是我們今天可以繼承的一面。另外,我的研究一直強調清代法律的基本性質(zhì)絕不簡(jiǎn)單在于它的表達,也不簡(jiǎn)單在于它的實(shí)踐,而在于兩者的矛盾結合,其中既有張力和沖突,也有妥協(xié)和協(xié)調,這才是中國法律傳統得以長(cháng)期持續的真正秘訣。我真正要提倡的是在寬闊的歷史觀(guān)和現實(shí)感中,確認歷史既包含物質(zhì)層面也有思想層面,既有社會(huì )經(jīng)濟結構也有能動(dòng),既有制度也有過(guò)程,既有變遷也有連續,既有大的歷史趨勢也有偶然性和個(gè)人的抉擇。我們最終需要的是從寬闊的歷史視野和現實(shí)感中來(lái)理解中國法律的過(guò)去和現在。

我們如果回到法學(xué)領(lǐng)域來(lái)說(shuō),過(guò)去的思想史和制度史研究乃是重要的資源。它需要的是從實(shí)踐和現實(shí)的層面補其不足,但這不是要拋棄過(guò)去的研究。最終,我們所要達到的是實(shí)踐和思想的綜合,也就是說(shuō)新研究和舊研究的綜合。這樣,中國法律史研究才會(huì )在新時(shí)代具有真正的生命力。

編輯推薦

本書(shū)是作者一貫倡導的“實(shí)踐社會(huì )科學(xué)”這一學(xué)術(shù)理念在法律史方面的杰作。

本書(shū)初版于2009年,但涉及的問(wèn)題卻可以與當下遙相呼應,如離婚問(wèn)題。2020年5月28日,《中華人民共和國民法典》通過(guò),其中,第一千零七十七條規定了“離婚冷靜期”,當時(shí)即引起社會(huì )廣泛熱議,并持續至今。本書(shū)第四章《離婚法實(shí)踐——當代中國法庭調解制度的起源、虛構和現實(shí)》,可以加深對這一法律條文的認識。

作者指出,調解在當代中國民事法律制度的運作中占有核心地位,而“離婚法實(shí)踐”是當代中國整個(gè)民事法律制度中最具特色的部分。通過(guò)作者的研究,我們可以看出,對于離婚的限制,經(jīng)歷了寬嚴不一的曲折過(guò)程。作為中華人民共和國的第一部法律,1950年《婚姻法》第十七條規定,對于男女一方提出的離婚,須經(jīng)過(guò)調解;調解無(wú)效,即行判決。頒布之初,基本上無(wú)須調解即可離婚,而20世紀六七十年代,則執行較嚴,基本上著(zhù)力于“調解和好”。1980年《婚姻法》放松了調解的程序要件,但仍要求法院審理離婚案件時(shí),應當進(jìn)行調解,“如感情確已破裂,調解無(wú)效,應準予離婚”,由此增加了“感情確已破裂”這一重要條件。1989年11月21日,最高人民法院又以司法解釋的形式,對如何認定“感情確已破裂”給出指導意見(jiàn),離婚的限制得以松弛。然而,2001年4月28日的修正案,又對認定感情是否破裂的標準,予以限制。2003年10月1日的《婚姻登記條例》,則放松了對結婚登記的限制。作者還不惜篇幅,詳細敘述了1977年9月的一個(gè)“調解和好”的離婚案件,為我們還原了“調解”是如何實(shí)踐的,即既有某種強制性,也有某種道德的規勸和物質(zhì)的刺激;不僅有法官的實(shí)地調查訪(fǎng)談,還有社區和家庭的力量介入其中。通過(guò)觀(guān)照這個(gè)詳細的案例,我們可以看到離婚法律規定的“過(guò)去和現在”。

總之,一項法律規定的出臺,從來(lái)都不是憑空產(chǎn)生,而是淵源已久,并且也是根據社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展變遷而有所修正。由此,或許對于“離婚冷靜期”的規定,不該僅僅著(zhù)眼于是優(yōu)是劣,而更應該在歷時(shí)性的視野下,思考“離婚冷靜期”何以產(chǎn)生及其未來(lái)的走向。

精彩預覽

本文是《過(guò)去和現在:中國民事法律實(shí)踐的探索》一書(shū)的結語(yǔ)。文章重申,百余年來(lái),中國法律在實(shí)踐層面一直顯示了相當程度的主體性,這集中表現在社區調解、法庭調解、取證程序,以及立法層面。文章再次指出,實(shí)用道德主義是清代法律的基本思維方式,并延續至今。最后,文章提出了對中國法律史研究的希望與期待。

——編者按

中國法律的歷史與現實(shí)

在現代主義霸權話(huà)語(yǔ)的影響之下,人們相當普遍地認為,中國法律最終只可能走全盤(pán)西化的道路。這種觀(guān)點(diǎn)原先來(lái)自過(guò)去的內憂(yōu)外患的逼迫,但它今天已變成一種人們接受于不知不覺(jué)中的本土“東方主義”認識,即把西方法律認定為唯一的現代法律,把中國過(guò)去的法律(包括革命法律)認定為沒(méi)有現實(shí)意義的法律。本書(shū)的主要目的是挑戰這種觀(guān)點(diǎn),并論證另一種認識。

本書(shū)證明,近百年來(lái)中國雖然在法律理論和條文層面上缺失主體意志,但在法律實(shí)踐層面上,卻一直顯示了相當程度的主體性。這個(gè)事實(shí)首先可見(jiàn)于傳統社區調解在近百年中的堅韌持續。傳統法律制度雖然一再被完全否定,但其中的社區調解傳統卻在實(shí)踐中一直維持了下來(lái),并且一直起著(zhù)非常廣泛的作用,顯示了頑強的生命力和靈活的適應性與創(chuàng )新性。當然,它經(jīng)歷了一定的變遷:從傳統的主要由社區威望人士從中斡旋、促成雙方妥協(xié),到毛澤東時(shí)代的主要由社區干部主持、以國家法規政策為主導并帶有一定強制性的調解,再到改革后期的干部、民間調解制度的并存。其中,社區干部調解制度的功能從其毛澤東時(shí)代的極盛時(shí)期,確實(shí)經(jīng)歷了一定程度的縮減,但最近幾年來(lái)已經(jīng)逐漸回升,部分原因是國家在立法和經(jīng)費等方面的支持。當今全國每年的糾紛之中,仍然有約一半是先由社區干部調解來(lái)處理的。社區民間調解制度則在有限度地恢復,但是,因為這樣的調解大多沒(méi)有記錄,這里無(wú)法做出可靠的量化估計。

在半正式的社區干部調解制度之外,傳統民間領(lǐng)域和官方領(lǐng)域互動(dòng)所形成的中間領(lǐng)域(“第三領(lǐng)域”),一直在中國治理制度的其他領(lǐng)域中起著(zhù)極其關(guān)鍵的作用。其中的簡(jiǎn)約治理原則和半正式行政方法——依賴(lài)不領(lǐng)國家薪酬的準官員以及國家機關(guān)只在發(fā)生糾紛時(shí)方才介入的方法,一直延續了下來(lái),可以見(jiàn)于集體化時(shí)期的鄉村治理、“文革”時(shí)期的“民辦公助”村莊教育,甚至今天的村莊治理和上訪(fǎng)制度等。事實(shí)是,傳統的(非正式)民間調解和半正式簡(jiǎn)約治理,在近百年中一直都是中國法律制度不可或缺的組成部分,也是其不同于現代西方的重要原因。實(shí)踐歷史證明,在引進(jìn)西方法律和理論的同時(shí),中國的法律制度其實(shí)一直都承繼了傳統法律和治理實(shí)踐中的這些特征。時(shí)至今天,面對社會(huì )變遷和鄉村治理模式的轉型,舊的“簡(jiǎn)約治理”需要尋找新的模型來(lái)發(fā)揮它的作用。除了社區半正式干部調解制度,一個(gè)可能方向是在國家確保治安之基礎上,在公共服務(wù)領(lǐng)域中,通過(guò)國家與社會(huì )的協(xié)作來(lái)彌補當前公共服務(wù)制度的不足。最理想的方向可能是,通過(guò)這樣的互動(dòng)來(lái)重新建構村莊社區的聚合性和公德倫理。

中國共產(chǎn)黨及其現代的革命傳統,基于特殊歷史情況下的離婚法實(shí)踐,在舊傳統之上創(chuàng )建了新的法庭調解制度,并把它廣泛地使用于民事糾紛處理——雖然不到官方宣傳所夸張的那個(gè)地步,但肯定遠遠超越任何現代西方國家。20世紀90年代后期以來(lái),毛澤東時(shí)代的強制性的(深入實(shí)地介入夫妻糾紛的)“調解和好”制度已經(jīng)日益衰落,法庭調解制度所起作用也有一定的縮減。但是,在法律制度整體之中,尤其是不涉及過(guò)錯(以及同等過(guò)錯、義務(wù)、權利)的糾紛之中,法庭調解仍然起著(zhù)重要的作用。從數量上來(lái)考慮,法庭受理的糾紛案件之中仍然有將近一半是經(jīng)過(guò)調解解決的。國內有一種來(lái)自深層的本土東方主義意識的傾向,認為中國的調解傳統必須被納入西方時(shí)髦的“非訴訟糾紛解決模式”范疇,方才可能確立其在現今世界的正當性。這種意見(jiàn)既高估了西方這個(gè)新近的“運動(dòng)”——一個(gè)基本未能被其主流的對抗性法律制度所容納的次要支流,又低估了中國現代的法庭調解傳統,更忽視了過(guò)去的社區調解傳統實(shí)際。這種東方主義的觀(guān)點(diǎn)既誤解了西方的“調解”實(shí)際,也誤解了中國的原有傳統以及現代的制度創(chuàng )新,更忽視了其在世界法律制度中比較突出的制度成效。

最近的不加謹慎考慮而盲目在民事糾紛領(lǐng)域中照搬西方“當事人主義”的取證程序,正是來(lái)自同樣的本土東方主義。立法者從西方權利理論出發(fā),錯誤地把(國家作為旁觀(guān)者的)民事領(lǐng)域完全等同于(國家作為當事人之一的)刑事領(lǐng)域,認為必須確立當事人舉證的“權利”,為此,完全拋棄了傳統的(包括中國革命傳統的)“職權主義”(即主要由法官主持并負責)的取證做法。結果在實(shí)際運作中,它無(wú)法配合現存離婚法律的需要,在缺乏有效的證人制度下,法院無(wú)法確定法律上的過(guò)錯,不能對虐待關(guān)系、家庭暴力、第三者等做出有根據的判斷。為此,法庭在實(shí)踐之中只能基本不考慮法律上的過(guò)錯問(wèn)題。同時(shí),更出現了不顧實(shí)質(zhì)性?xún)热莸?、“兩不是”的高度形式化的弊端。今天需要確認傳統法律制度和革命法律制度在現今法律中所占的地位,正視中國法律實(shí)踐歷史所包含的具有中國特色的現代性。盲目照搬西方制度和未經(jīng)消化且不考慮前提條件地追隨西方的現代主義,已經(jīng)在實(shí)際運作中導致了一系列的不良未預后果。今天需要適當兼用法官調查和當事人舉證的制度。

此外,學(xué)術(shù)界也有人根據中國傳統的官方表達,認為中國傳統法律只重調解與和諧,缺乏明確判決的維度。這也是把傳統與現實(shí)隔絕,把傳統珍藏品化而置于博物館內的一種表現。實(shí)踐歷史所顯示的則是,判決其實(shí)一直是中國傳統法律的一個(gè)重要組成部分。清代法律條文其實(shí)具有相當細致和明確的關(guān)于土地、債務(wù)、婚姻、繼承—贍養等方方面面的條文,而清代檔案記錄證明,如果當事人不接受社區的民間調解,而堅持到正式堂訊,縣官一般都會(huì )根據法律明確“斷案”(當然,并不排除在法律范圍之內適當斟酌情理)。即便是毛澤東時(shí)代的以調解為主的法律制度,實(shí)際上也包含相當比例的判決和調解式判決(貌似調解,實(shí)質(zhì)是判決)。正因為如此,民國時(shí)期和改革開(kāi)放以后中國之大規模采用西方對抗性法律的裁判模式,并不完全是憑空的、斷裂的變化,而是具有一定的歷史傳承的。從實(shí)踐歷史來(lái)考慮,判決其實(shí)是中西方法律的一個(gè)重要共同點(diǎn),這不容否認。堅持中國和西方制度的完全不同,其實(shí)是本書(shū)論證的本土東方主義的一種表現:一方面把現代法律完全等同于西方,并把中國法律完全排除于其外;另一方面又堅持中國法律的珍藏品性的獨特價(jià)值,把西方法律完全排除于其外。這樣,既僵化了中西法律的非此即彼的二元對立,同時(shí)也反映了自己在認識與感情上的分裂。在我看來(lái),中國法律的現代性不能求之于這樣的二元對立認識,而必須來(lái)自超越中西方對立的協(xié)調與融合。

即便是在立法層面上,近百年的歷史其實(shí)已經(jīng)一定程度上顯示了這樣的超越,雖然是在全盤(pán)西化意識形態(tài)下呈現的,而且可能只是半意識性的。本書(shū)著(zhù)重探討了以下一些面向實(shí)踐的立法例子:面對農村生活實(shí)際,近百年的立法一直維護了一些西方所沒(méi)有的贍養責任法則,并且最終創(chuàng )新性地把贍養責任和繼承權利連接起來(lái),借此既維護了繼承權男女平等原則,又照顧到了農村實(shí)際生活,協(xié)調了長(cháng)時(shí)期的法律條文與司法實(shí)踐間的背離;在賠償立法上,面對既有涉及過(guò)錯的也有不涉及過(guò)錯的損害的實(shí)際,既采用了西方的過(guò)錯原則,又根據中國自己長(cháng)期以來(lái)的法律思維方式創(chuàng )建了德國范本所沒(méi)有的無(wú)過(guò)錯事實(shí)情況下的責任原則,借此協(xié)調了法律與實(shí)際生活;在離婚法中,既引進(jìn)了新式的婚姻自由原則,而后,面對農村反對的現實(shí),又創(chuàng )建了對待有爭執的離婚案件的法庭調解制度,并創(chuàng )建了中國獨特的“感情”是否“確已破裂”的法律實(shí)踐標準。這些都是立法者們在拒絕傳統法律的意識形態(tài)下,所做出的明智的創(chuàng )新和抉擇的例子。這些例子應被認可為今天立法的模范。

同時(shí),在當代的立法實(shí)踐歷史中,一直采用了經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐的檢驗方才納入正式法律條文的做法。在婚姻法上,以夫妻感情為判斷允許離婚與否的標準,是在使用了幾十年之后,方才被正式納入法律條文的(1980年的《婚姻法》);繼承權利與贍養義務(wù)在法律原則上的掛鉤連接,也是經(jīng)過(guò)幾十年的司法實(shí)踐之后,方才被正式納入法律條文的(1985年的《繼承法》);賠償法中對有過(guò)錯事實(shí)情況和無(wú)過(guò)錯事實(shí)情況的處理同樣(1986年的《民法通則》)。從今天回顧,中華人民共和國的正確立法模式顯然是先以最高人民法院的意見(jiàn)和指示等形式施行試用,經(jīng)過(guò)一段時(shí)期實(shí)踐的檢驗,方才納入正式法律條文。這樣的立法歷史正體現了本書(shū)探討的從實(shí)際出發(fā),然后提高到理論概念,再返回到實(shí)踐中去檢驗的來(lái)回不斷的基本思維。

上述只是本書(shū)對當代民事法律實(shí)踐的幾點(diǎn)初步探索所發(fā)現的例子;進(jìn)一步的研究應該會(huì )發(fā)現許許多多其他的例子。今天可以明確并認可這種抉擇,而不要陷于完全盲從西方現代主義霸權話(huà)語(yǔ)的心態(tài)之中。本書(shū)提倡實(shí)踐歷史的研究方法正是為了擺脫這種心態(tài),是為了確立上述例子所體現的傳統法律的現實(shí)性以及立法精神上的主體性,由此來(lái)探尋中國自己的現代法律。

同時(shí),如本書(shū)論證,這些創(chuàng )新性的中—西與新—舊融合來(lái)自一種長(cháng)期延續下來(lái)的、比較獨特的法律思維方式,即一種既有傳統性,也有現代性的思維,本書(shū)稱(chēng)之為“實(shí)用道德主義”。這樣的思維不同于西方形式主義思維:它特別強調經(jīng)驗與概念的緊密連接,不會(huì )輕易陷入現代主義的那種普適化野心和意識形態(tài)化傾向;它會(huì )更加重視經(jīng)驗和實(shí)效,以及歷史情境和變遷;它不會(huì )像法律形式主義那樣強制要求規范與實(shí)踐在邏輯上的絕對整合,而會(huì )容納兩者在抱合的同時(shí)附帶有一定程度的背離;它會(huì )是比較包容、中和的法律,不會(huì )像西方現代主義那樣咄咄逼人。

應該說(shuō)明,中國的實(shí)用道德主義和美國的“法律實(shí)用主義”(以及“法律現實(shí)主義”)傳統——一個(gè)與美國法律形式主義“古典正統”處于同等主要地位的傳統,其實(shí)具有一定程度的共同性,因為它同樣重視實(shí)踐和強調實(shí)效,同樣拒絕理論與經(jīng)驗的二元對立,在基本精神上也同樣拒絕了法律形式主義所自我宣稱(chēng)的普適性和科學(xué)性。與之不同的是,中國的實(shí)用道德主義乃是以中國的人本道德理想作為其前瞻性規范,而不僅是實(shí)效;它從中國傳統的(以及中國革命的)人本道德理念出發(fā),而不是從欠缺道德理念的實(shí)用主義和西方法律形式主義的“自然權利”出發(fā)。

本書(shū)詳細論證,實(shí)用道德主義傳統是清代法律所展示的基本思維。它也明顯延續到今天,既可見(jiàn)于毛澤東時(shí)代的現代革命傳統,例如,其離婚法實(shí)踐,也可見(jiàn)于改革時(shí)期的法律實(shí)踐,例如,其賠償、贍養、繼承等領(lǐng)域,即便是在全盤(pán)西化意識形態(tài)之下的法律實(shí)踐。正是這樣的思維方式允許中與西、舊與新法律的多元并存,不會(huì )像法律形式主義那樣堅持要求邏輯上的統一?!皩?shí)用”和“道德”在中國法律的古代和現代傳統中長(cháng)期結合,也是今天仍然可以用來(lái)指導立法和司法的一種資源。

在我看來(lái),實(shí)用道德主義是個(gè)完全可以與現代西方的形式主義抗衡的思維方式。比如,中國調解制度的和諧與妥協(xié)(忍讓)理念,可以按照自己的實(shí)用道德主義思維,從與之緊密連接的事實(shí)情況出發(fā),采用以下的原則:在無(wú)過(guò)錯(以及雙方都有過(guò)錯,或雙方都有合法主張或同等義務(wù)等)的事實(shí)情況下采用調解,而在有過(guò)錯和侵犯權利時(shí)則采用西方的維權制度。根據中國近幾十年積累的法庭調解經(jīng)驗,在無(wú)過(guò)錯的事實(shí)情況下,法庭調解制度的成效最高,今后可以適當明確、推廣,并借以避免像西方法律形式主義那樣在無(wú)過(guò)錯的事實(shí)情況下,堅持區分對錯,把法律推向必爭勝負的對抗性制度。同時(shí),在侵犯權利的有過(guò)錯事實(shí)情況下,清代的法律制度(以及毛澤東時(shí)代的調解制度)在實(shí)踐中,早已具有一定程度的判決傳統,今天應該采用西方維權視角的優(yōu)點(diǎn)而予以進(jìn)一步確立、推廣。

實(shí)用道德主義思維方式是種尚未得到立法者有意識的認可的思維方式。它雖然實(shí)際上一直在相當程度上主宰著(zhù)中國的法律實(shí)踐以及中國法律的立法創(chuàng )新,但它所起的作用一直是出于一種半意識性的甚或是出于不知不覺(jué)的狀態(tài)的。我認為,我們今天應該對其予以正式認可,并且倚以創(chuàng )建中國自己的現代性。中國的法學(xué)領(lǐng)域可以進(jìn)一步推進(jìn)這樣的思維方式,并借助西方形式邏輯來(lái)提高自己的精確性和科學(xué)性。

毋庸說(shuō),這里提出的不是一種復古方案,也不是完全拒絕西方現代的方案,而是融合中西古今的方案。西方現代法律對權利的重視應該可以說(shuō)是對中國長(cháng)期以來(lái)不顧人民權利的專(zhuān)制皇權的很好糾正,正如其在西方現代歷史中所起的作用那樣。同時(shí),形式演繹邏輯的精確性和自洽要求也是對中國的欠精確和模棱兩可的思維傾向的重要糾正,無(wú)論在立法與法治上,還是科學(xué)研究和發(fā)展上,都應該適當采用。但是,同時(shí)應該避免西方現代形式主義和演繹邏輯(以及后現代主義)所附帶的無(wú)視經(jīng)驗與實(shí)踐的偏激性。此中關(guān)鍵在于把形式演繹當作方法,而不是答案,用來(lái)推進(jìn)研究假設的精確性和集中性,而不是當作絕對真理。而最重要的是在其使用中緊密連接經(jīng)驗與實(shí)用。

從今天回顧,西方國家下層人民和弱勢群體獲得公民權利的歷史,實(shí)際上是一個(gè)充滿(mǎn)斗爭、變化緩慢的過(guò)程,但形式主義法律則自始便把公民個(gè)人的權利表述為一個(gè)一蹴而就的普適性原則。為此,它附帶有強烈的用理念來(lái)替代或等同于實(shí)際的傾向,很容易掩蓋實(shí)際。但是,它也具有一定的實(shí)用優(yōu)點(diǎn),因為形式法律理念一旦設定,其所附帶的強烈的邏輯上洽合的要求,可以成為下層群體在斗爭中所能利用的武器,在確立公民權利的斗爭歷史過(guò)程中,便一再起到這樣的作用。中國的實(shí)用道德主義則相反,它接受道德理念和實(shí)際之間的可能背離,不會(huì )堅持把理論等同于實(shí)際,相對來(lái)說(shuō)比較能夠直面實(shí)際。但它的弱點(diǎn)是缺乏形式邏輯那種更強烈的把實(shí)際向理論中的理念整合的要求。今天我們可以適當取長(cháng)補短,譬如,承認在市場(chǎng)化大環(huán)境下不同群體的不平等實(shí)際,以及法律不具有形式主義那樣同等強度的向理念推進(jìn)的動(dòng)力,有意識地由國家來(lái)協(xié)助弱勢群體建立具有真正談判實(shí)力的維權組織,借此來(lái)推進(jìn)公民權利的確立。這樣,才有可能真正繼承中國現代革命傳統原來(lái)的理念。

以上是我個(gè)人20年來(lái)從中國民法實(shí)踐歷史的三卷本研究中得出的一些初步想法。其中關(guān)于當代民事法律的研究,因為涉及的范圍要遠超出清代與民國時(shí)期,而且在當前的改革時(shí)期變化特別迅速,只可能是對其中部分領(lǐng)域的一個(gè)初步的、非終結性的探索。要解答中國的現代性去向問(wèn)題,絕對不是僅僅一兩個(gè)人所能做到的。它需要一整代或數代人的共同努力。上面提出的幾點(diǎn)想法最多只能是個(gè)小小的開(kāi)端。雖然如此,我深信中國法律(甚至其他思想和學(xué)術(shù)領(lǐng)域)的出路肯定不在盲目模仿西方現代主義,而在對其做出深層的反思的同時(shí),也對中國自己的傳統做出深刻的反思,在那樣的基礎上超越兩者的對立,而探尋它們的共存、拉鋸、協(xié)調和融合的道路。唯有如此,才有可能真正跳出長(cháng)期以來(lái)在現代主義霸權話(huà)語(yǔ)下所形成的本土東方主義意識,包括中西非此即彼的二元對立。在眾多的人文與社會(huì )科學(xué)領(lǐng)域中,法學(xué)和法律史可能是最清楚體現這種二元對立思想怪圈的領(lǐng)域之一。擺脫這個(gè)怪圈和形成中國自己的現代法律,應該可以說(shuō)是全法學(xué)界(甚至全知識界)的當務(wù)之急。實(shí)用道德主義,輔以形式邏輯和實(shí)證研究,應該可以作為中國現代的基本思維方式。

最后,再次強調,本書(shū)所提倡的實(shí)踐歷史研究進(jìn)路,主要是一種手段性的方法。我的目的是要糾正以往的只重思想和制度,無(wú)視實(shí)踐和運作的傾向,但絕對不認為唯有實(shí)踐才是真實(shí)的。最終,無(wú)論是中國的還是西方的法律現代性的真髓,既不簡(jiǎn)單在于其任何理論思想或制度設計,也不簡(jiǎn)單在于其實(shí)踐,而在于它們長(cháng)期的相互作用,過(guò)去如此,今天也如此。我們最終需要的是在寬闊的歷史觀(guān)和現實(shí)感上,針對思想與行為、制度與運作、理論與實(shí)踐的互動(dòng)做出深入的探索,借此來(lái)跨越歷史與現實(shí)的隔絕,并由此來(lái)創(chuàng )建中國自己的現代性。謹以此與法學(xué)和歷史學(xué)領(lǐng)域同人共勉!

——選自黃宗智《過(guò)去和現在:中國民事法律實(shí)踐的探索》第九章,廣西師范大學(xué)出版社2024年10月

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